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      蔡元培:論刑事程序的剛性與柔性 | 法治社會(huì)202603

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      【作者】蔡元培(中國(guó)政法大學(xué)刑事司法學(xué)院副教授,法學(xué)博士,北大法律信息網(wǎng)簽約作者)

      【來(lái)源】北大法寶法學(xué)期刊庫(kù)《法治社會(huì)》2026年第3期(文末附本期期刊目錄)。因篇幅較長(zhǎng),已略去原文注釋。


      內(nèi)容提要:法治建設(shè)猶如治水,應(yīng)堵疏結(jié)合、剛?cè)岵?jì)。在刑事司法領(lǐng)域,法律應(yīng)體現(xiàn)“剛性為主、柔性為輔”的特點(diǎn),但在具體制度設(shè)計(jì)上,還要追求二者的動(dòng)態(tài)平衡和有機(jī)統(tǒng)一。缺乏剛性,刑事程序就容易被架空和擱置,甚至淪為執(zhí)法者濫用權(quán)力的工具;缺乏柔性,刑事程序難免陷入機(jī)械和僵化,難以應(yīng)對(duì)紛繁復(fù)雜的司法實(shí)踐。剛性是一種精神,柔性是一種手段,二者并非此消彼長(zhǎng)的對(duì)立關(guān)系,而是相互依存的共生關(guān)系。我國(guó)《刑事訴訟法》運(yùn)用了大量高頻詞語(yǔ)來(lái)彰顯或處理刑事程序的剛?cè)彡P(guān)系,這些關(guān)鍵詞時(shí)而體現(xiàn)了程序的職權(quán)性、統(tǒng)一性、權(quán)威性,時(shí)而體現(xiàn)了程序的靈活性、均衡性,但仍存在剛而不強(qiáng)、柔性有余、二者缺少融合等缺陷。對(duì)刑事程序剛?cè)彡P(guān)系的研究,可以為我國(guó)刑事程序法的頂層設(shè)計(jì)、司法應(yīng)用、法律解釋等環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題提出新的解釋理論和解決思路。

      關(guān)鍵詞:刑事程序;程序法定;程序性法律后果;刑訴教義學(xué)

      目次 一、問(wèn)題的提出 二、刑事程序剛?cè)彡P(guān)系之應(yīng)然面向 三、刑事程序剛?cè)彡P(guān)系之立法表達(dá) 四、我國(guó)刑事程序剛?cè)彡P(guān)系之缺陷與誤用 五、我國(guó)刑事程序改革之未來(lái)展望 結(jié)語(yǔ)

      問(wèn)題的提出

      中國(guó)古代學(xué)者認(rèn)為,“灋”起源于水。漢代許慎在《說(shuō)文解字》中提到:“灋,刑也。平之如水,從水;廌,所以觸不直者;去之,從去。”故“法治”二字,皆以三點(diǎn)水為偏旁。既然法治猶如治水,就應(yīng)當(dāng)像治水一般堵疏結(jié)合、剛?cè)岵?jì)。頂層設(shè)計(jì)不能僅追求法律的剛性,若法律僅有剛性,法律制度難免會(huì)陷入機(jī)械、僵硬的困境,難以應(yīng)對(duì)社會(huì)生活的千變?nèi)f化,以致成為禁錮人類社會(huì)的枷鎖;也不能無(wú)限制地強(qiáng)調(diào)法律的柔性,如果法律過(guò)于靈活,就會(huì)形同虛設(shè),難以發(fā)揮規(guī)則所應(yīng)當(dāng)起到的作用,最終成為擺設(shè),甚至成為執(zhí)法者濫用權(quán)力的“共犯”。

      作為國(guó)家治理的重要領(lǐng)域,刑事司法應(yīng)當(dāng)在剛性與柔性的平衡之間彰顯其智慧和力量,既要有順流而下的柔性,也要有水滴石穿的剛性。自1979年以來(lái),無(wú)論是中國(guó)刑事訴訟理論研究的推進(jìn),還是刑事訴訟制度的變革,都一定程度上彰顯了刑事程序剛性與柔性的對(duì)立統(tǒng)一關(guān)系。近年來(lái),以審判為中心、庭審實(shí)質(zhì)化改革以及非法證據(jù)排除規(guī)則的完善,體現(xiàn)了刑事程序的剛性;認(rèn)罪認(rèn)罰從寬、刑事和解、少年司法等制度則主要體現(xiàn)了刑事程序的柔性。此外,在同一制度內(nèi)部,也存在剛?cè)岵?jì)的現(xiàn)象。

      剛?cè)岵?jì),是描述刑事程序韌性的關(guān)鍵詞,也是刑事訴訟立法和司法所應(yīng)當(dāng)秉持的理念。然而,何為刑事程序的剛性,何為刑事程序的柔性,不能通過(guò)大而空的理論預(yù)設(shè)予以簡(jiǎn)單化。事實(shí)上,我國(guó)刑事程序的剛?cè)彡P(guān)系在立法和司法中都表現(xiàn)得極為復(fù)雜。試舉一例:《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》(以下簡(jiǎn)稱《刑事訴訟法》)第五十二條規(guī)定,必須依法收集證據(jù),嚴(yán)禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙以及其他非法方法收集證據(jù),不得強(qiáng)迫任何人證實(shí)自己有罪。這是典型的剛性程序。然而,以非法方法收集證據(jù)會(huì)面臨何種法律后果?只有“予以排除”這一種法律后果嗎?實(shí)踐中取證程序存有瑕疵的現(xiàn)象并不少見,如果采用一刀切式的規(guī)定予以排除,不僅有損事實(shí)查明,不利于打擊犯罪,也會(huì)損害偵查的機(jī)動(dòng)靈活性。于是,立法者在2012年將非法取得的證據(jù)進(jìn)行了兩個(gè)層面的區(qū)分:首先是證據(jù)種類層面的區(qū)分,對(duì)于言詞證據(jù),應(yīng)當(dāng)更多地貫徹程序之剛性,即取證程序無(wú)效,證據(jù)予以排除;對(duì)于實(shí)物證據(jù),則更多地體現(xiàn)程序之柔性,即一般不排除,除非嚴(yán)重影響司法公正。其次是取證手段上的區(qū)分,對(duì)于刑訊逼供等嚴(yán)重侵犯人權(quán)的手段,應(yīng)當(dāng)排除;而對(duì)于諸如缺少簽字等情形的瑕疵證據(jù),一般不排除,由偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)正或作出合理解釋,不能補(bǔ)正或解釋時(shí)再考慮予以排除。可見,即便像非法證據(jù)排除這種典型的剛性程序,也有其柔性的一面。

      在《刑事訴訟法》中,刑事程序的剛性與柔性還有很多體現(xiàn),但少有學(xué)者對(duì)其進(jìn)行系統(tǒng)化研究。曾經(jīng)有法理學(xué)者基于比較法的視角,提出“剛性法治”與“柔性法治”兩種不同的法治模式,并認(rèn)為前者以西方為代表,后者以東亞的一些國(guó)家和地區(qū)為代表。盡管人們對(duì)剛與柔的理解有所不同,但這兩種“理想類型”的提出仍有其積極意義。也有少數(shù)部門法學(xué)者結(jié)合具體的法律文本,對(duì)法治的剛性與柔性展開詳細(xì)論述。例如有經(jīng)濟(jì)法學(xué)者提出:“在中國(guó)經(jīng)濟(jì)法治的形成和發(fā)展過(guò)程中,柔性和剛性如同太極之兩儀,都不可或缺,否則經(jīng)濟(jì)法治系統(tǒng)功能的發(fā)揮就會(huì)受到影響。基于經(jīng)濟(jì)法治理想與現(xiàn)實(shí)的差距,需要在肯定和發(fā)揚(yáng)柔性法治長(zhǎng)處的同時(shí),通過(guò)增強(qiáng)法治的剛性來(lái)彌補(bǔ)其不足,而由此展開的動(dòng)態(tài)調(diào)整則有助于推動(dòng)整體經(jīng)濟(jì)法治從相對(duì)柔性向適度剛性轉(zhuǎn)變。”這類研究對(duì)于整體考察某一部門法的特征、規(guī)律及立法缺陷有著積極的意義。

      在刑事訴訟法領(lǐng)域,相關(guān)研究呈現(xiàn)空白的原因是這類研究過(guò)于側(cè)重基礎(chǔ)理論,難以轉(zhuǎn)化為實(shí)踐應(yīng)用。然而,刑訴法學(xué)界不能僅關(guān)注具體的制度變革,盲目跟風(fēng)司法改革熱點(diǎn),還應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)基礎(chǔ)理論的研究。事實(shí)上,目前有關(guān)司法改革的研究在數(shù)量和質(zhì)量上已較為可觀。相比實(shí)務(wù)部門,司法改革并非法學(xué)者的專長(zhǎng),學(xué)界若一味鉆研改革問(wèn)題,會(huì)導(dǎo)致基礎(chǔ)理論研究逐漸無(wú)人問(wèn)津,甚為可惜。接下來(lái),筆者將以“刑事程序的剛性與柔性”為主題,從不同層面對(duì)其進(jìn)行系統(tǒng)研究,包括理論預(yù)設(shè)、立法表達(dá)、制度規(guī)律、未來(lái)挑戰(zhàn)等。當(dāng)然,無(wú)論哪一種視角下的考察,最終都應(yīng)當(dāng)回到《刑事訴訟法》的文本中,因?yàn)樽顝V泛意義上的程序剛性與程序柔性,都體現(xiàn)在《刑事訴訟法》中。對(duì)訴訟理論和訴訟規(guī)律的發(fā)展,最終也要落實(shí)到《刑事訴訟法》的具體條文上。

      刑事程序剛?cè)彡P(guān)系之應(yīng)然面向

      根據(jù)現(xiàn)代漢語(yǔ)詞典,“剛”通常指物體的硬度較大,或者指人的性情、態(tài)度堅(jiān)強(qiáng);柔是剛的反義詞,通常指物體柔軟或者人的性格柔和。“剛和柔”是一組相對(duì)的概念,它們之間有著緊密的關(guān)聯(lián)。《漢書·雋不疑傳》云:“太剛則折,太柔則廢。”故凡事不能過(guò)于追求剛強(qiáng)、剛硬,也不能過(guò)于軟弱無(wú)力,而應(yīng)當(dāng)剛中有柔、柔中帶剛、剛?cè)岵?jì)。

      (一)法治的剛與柔

      在法治建設(shè)中,存在剛性法治與柔性法治之分。剛性法治和柔性法治的區(qū)別主要看人與法的關(guān)系,以人的意志、判斷、情感和道德品質(zhì)在法治中的作用大小為衡量標(biāo)準(zhǔn)。剛性法治比較排斥人的意志和情感,對(duì)道德建設(shè)也相對(duì)不重視;柔性法治則包含了人的意志和情感,相對(duì)重視道德建設(shè)的作用。

      具體而言,剛性法治和柔性法治存在以下不同:其一,剛性法治重視制度建設(shè),以追求完美的、嚴(yán)格的制度為目標(biāo),強(qiáng)調(diào)法律制度在法治建設(shè)中的絕對(duì)主導(dǎo)地位,不太重視個(gè)人在法治建設(shè)中的作用;柔性法治既注重制度建設(shè),也重視人的作用。其二,剛性法治追求法律的確定性、普遍性、穩(wěn)定性;柔性法治盡管也追求上述形式要件,但同時(shí)強(qiáng)調(diào)法律要通過(guò)立改釋等活動(dòng)及時(shí)適應(yīng)社會(huì)生活的變化和人的需要,兼顧穩(wěn)定性和靈活性。其三,剛性法治忽視政策、習(xí)慣、道德對(duì)人們行為的調(diào)整;柔性法治則允許政策、習(xí)慣、道德等非法律因素對(duì)司法和執(zhí)法活動(dòng)的介入。其四,剛性法治追求限制公權(quán)、保障人權(quán),公權(quán)力主體應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循“法無(wú)授權(quán)即禁止”的基本原則;柔性法治則承認(rèn)公權(quán)力機(jī)關(guān)享有一定的自由裁量空間,主張不能過(guò)度限制公權(quán)力的行使。其五,剛性法治主張法律解釋和法律推理應(yīng)受到嚴(yán)格限制,不能根據(jù)人的主觀因素隨意超越成文法的文義范圍,因?yàn)閯傂苑ㄖ巫非蟮氖且环N普遍正義,普遍正義必須建立在規(guī)則之治的基礎(chǔ)之上;柔性法治則對(duì)法律解釋和法律推理采取相對(duì)靈活的處理態(tài)度,為了兼顧普遍正義和個(gè)案正義,允許一些規(guī)則之外的因素介入法律適用的過(guò)程。

      目前,無(wú)論哪一個(gè)國(guó)家,采取的法治模式都不屬于絕對(duì)的剛性法治或柔性法治,而必然介于剛性和柔性之間。在不同的領(lǐng)域、不同的制度、不同的案件類型上,剛性法治和柔性法治的表現(xiàn)程度也不盡相同。在刑事領(lǐng)域,法律需要側(cè)重剛性;在民事領(lǐng)域,法律可以適當(dāng)柔性。在立法領(lǐng)域,法律需要側(cè)重剛性;在執(zhí)法和司法領(lǐng)域,則可以適度柔性。在限制公權(quán)領(lǐng)域,法律需要側(cè)重剛性;在保障人權(quán)領(lǐng)域,則可以相對(duì)柔性。可見,剛性法治和柔性法治的建設(shè)需要并重。剛性不足柔性有余,法律就極易被人為因素所操控,法律的普遍性和權(quán)威性就會(huì)受到削弱;相反,剛性有余而柔性不足,法律有可能會(huì)陷入機(jī)械和僵化,缺乏人文關(guān)懷,最終成為冰冷的規(guī)則,甚至“惡法”。剛性是一種精神,柔性是一種手段,只有剛性法治和柔性法治相互貫通、有機(jī)結(jié)合,法治的價(jià)值才能得到最大程度的發(fā)揮,法律效果和社會(huì)效果才能實(shí)現(xiàn)完美的統(tǒng)一。

      (二)刑事程序的剛與柔

      具體到刑事司法領(lǐng)域,筆者認(rèn)為,刑事程序的剛?cè)彡P(guān)系應(yīng)當(dāng)表現(xiàn)出“剛性為主、柔性為輔”的特點(diǎn)。這是因?yàn)椋?/p>

      第一,程序法治的實(shí)現(xiàn)依賴剛性的立法,并排斥柔性的執(zhí)法。刑事訴訟法是控權(quán)法,其主要目的是限制國(guó)家追訴權(quán)的任意行使,而非為了更好、更快地打擊犯罪。刑事訴訟法并不關(guān)心打擊犯罪的具體手段和效果,而是關(guān)注刑事程序的正當(dāng)性和合法性問(wèn)題。在過(guò)去的40多年里,我們可以得出這樣一個(gè)教訓(xùn):一旦立法者將裁量權(quán)完全交給司法人員,刑事程序就極有可能發(fā)生異化。正如左衛(wèi)民教授所提出的那樣:“執(zhí)法者并非沒有感情色彩的‘理想人’,而更多扮演的是一種‘社會(huì)人’的角色,他們的利益、能力以及價(jià)值觀每時(shí)每刻都在影響著執(zhí)法行為。”只有刑事程序體現(xiàn)出強(qiáng)大的剛性,才能充分約束執(zhí)法者的利己行為,最終達(dá)到限制公權(quán)力行使的目的。以證人出庭的程序?yàn)槔骸缎淌略V訟法》第一百九十二條規(guī)定了證人出庭的三個(gè)條件,其中第三個(gè)條件“人民法院認(rèn)為有必要”賦予了法院較大的自由裁量權(quán),體現(xiàn)了刑事程序的柔性,避免了一刀切式的處理。然而,上述預(yù)設(shè)只是立法者的一廂情愿,到了實(shí)踐中,證人出庭制度基本被架空。根據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)刑事審判中的證人出庭率約為1%~3%,甚至有學(xué)者經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)后提出,所有適用普通程序的一審案件,全國(guó)范圍內(nèi)的證人實(shí)際出庭率僅為0.26%,辯護(hù)方提出的本案關(guān)鍵證人的出庭申請(qǐng),絕大多數(shù)因“法院認(rèn)為沒必要”而被否決。這表明,剛性不足可能會(huì)導(dǎo)致刑事程序在實(shí)踐中被架空和擱置。

      第二,程序法治的實(shí)現(xiàn)依賴頂層制度設(shè)計(jì),排斥政策、習(xí)慣以及潛規(guī)則對(duì)刑事訴訟活動(dòng)的影響。根據(jù)《中華人民共和國(guó)立法法》第八條、第九條,刑事司法中的絕大多數(shù)事項(xiàng)屬于法律的絕對(duì)保留,必須保持剛性。因此,刑事訴訟通常實(shí)行程序法定主義,至少在公權(quán)力的分配和有損公民權(quán)益的事項(xiàng)上是如此。《刑事訴訟法》第三條第二款也規(guī)定:“人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事訴訟,必須嚴(yán)格遵守本法和其他法律的有關(guān)規(guī)定。”政策、習(xí)慣、潛規(guī)則具有相當(dāng)?shù)娜嵝裕绻^(guò)度適用,會(huì)沖擊現(xiàn)有的法律規(guī)定,對(duì)刑事訴訟活動(dòng)產(chǎn)生一定的消極影響。刑事政策盡管不同于潛規(guī)則,但是在上升為法律規(guī)范之前,仍然缺乏成文法所具備的明確性、規(guī)范性、可預(yù)測(cè)性等特征,不宜長(zhǎng)期推廣。如在以往的“嚴(yán)打”行動(dòng)中,刑事政策曾一度取代了刑事訴訟法,這樣做的后果是,公安司法機(jī)關(guān)突破《刑事訴訟法》關(guān)于公檢法三機(jī)關(guān)分工負(fù)責(zé)、互相配合、互相制約的規(guī)定,變通執(zhí)行甚至不執(zhí)行偵查、逮捕、起訴、審判等程序規(guī)定,降低證明標(biāo)準(zhǔn),最終導(dǎo)致了許多冤假錯(cuò)案。

      第三,程序法治的實(shí)現(xiàn)依賴嚴(yán)格解釋,排斥辦案人員基于自身立場(chǎng)和利益的主觀性解釋。解釋方法的選取問(wèn)題在任何部門法中均存在,在刑事司法中也不例外。在眾多解釋方法之中,文義解釋和體系解釋的客觀性較強(qiáng),結(jié)論相對(duì)明確,應(yīng)盡可能優(yōu)先適用。目的解釋和類推解釋盡管也有一定的合理性,但解釋空間較大,容易引發(fā)較大爭(zhēng)議,通常只有在有利于人權(quán)保障的問(wèn)題上才可以使用。在刑事訴訟中還存在另外一個(gè)難題——解釋權(quán)的分配。在民事領(lǐng)域,解釋權(quán)屬于法院,但是在刑事程序中,有權(quán)解釋法律的主體有公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān),不同的主體基于自身的利益考量,對(duì)法律的解釋結(jié)論不完全相同。以非法證據(jù)為例,三機(jī)關(guān)在不同階段均有權(quán)對(duì)同一證據(jù)的合法性作出不同的認(rèn)定,但“這種認(rèn)定結(jié)果更多取決于利益的邏輯而非語(yǔ)詞本身的邏輯”。如果與自身利益無(wú)關(guān),后一機(jī)關(guān)則傾向于不推翻前一機(jī)關(guān)所作出的解釋。實(shí)踐中,公安機(jī)關(guān)對(duì)偵查階段專門問(wèn)題的解釋、檢察機(jī)關(guān)對(duì)審查起訴階段專門問(wèn)題的解釋,只要不影響后一機(jī)關(guān)辦案,后一機(jī)關(guān)通常不作出新的解釋,而是直接援引。解釋主體和考量因素的復(fù)雜性,進(jìn)一步加劇了專門機(jī)關(guān)在法律解釋上的主觀性和隨意性,不利于程序法治的實(shí)現(xiàn)。應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化刑事程序法的剛性,對(duì)專門機(jī)關(guān)法律解釋權(quán)進(jìn)行規(guī)范和約束,從而推動(dòng)程序法治的實(shí)現(xiàn)。

      需要說(shuō)明的是,“剛性為主”并不意味著完全排除柔性程序。事實(shí)上,刑事程序法的柔性因素不僅存在,也應(yīng)當(dāng)存在,其在某些領(lǐng)域能夠發(fā)揮舉足輕重的作用。剛性程序側(cè)重共性問(wèn)題,柔性程序關(guān)注個(gè)案問(wèn)題;剛性程序側(cè)重過(guò)程的規(guī)范性,柔性程序側(cè)重結(jié)果的合理性;剛性程序側(cè)重權(quán)力制約,柔性程序側(cè)重權(quán)力配合;剛性程序側(cè)重權(quán)利保障,柔性程序側(cè)重個(gè)體訴求的滿足。如果片面追求程序剛性,程序柔性所保障的價(jià)值——個(gè)案公正、主觀感受、社會(huì)效果等就無(wú)從談起。

      以程序性制裁(程序性法律后果)為例。基于刑事司法的多元價(jià)值,在針對(duì)程序違法的制裁問(wèn)題上,通常不能一刀切地宣告無(wú)效,而應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)一定的層次性和多元化。為了讓制裁力度和違法行為之嚴(yán)重程度相匹配,必須賦予司法機(jī)關(guān)一定的裁量權(quán)。此外,在程序違法的認(rèn)定上,也需要給司法機(jī)關(guān)保留一定的裁量空間,如設(shè)置兜底條款或者予以“留白”,使刑事訴訟法律規(guī)范保有一定的柔性。正如王敏遠(yuǎn)教授所言:“設(shè)置刑事程序法律后果不應(yīng)僅限于一種方式,而應(yīng)考慮采用法定與裁量相結(jié)合的原則。既要考慮規(guī)定對(duì)那些最嚴(yán)重的違反刑事程序法的行為從程序上絕對(duì)予以否定,即相當(dāng)于刑法中的絕對(duì)確定刑的規(guī)定,也要考慮不具有絕對(duì)確定性的情形,由司法者在具體案件中根據(jù)情況,酌情對(duì)違反刑事程序法的行為確定所應(yīng)適用的程序法律后果。”

      總之,程序剛性和程序柔性是刑事司法不可或缺的兩個(gè)方面,二者互相支持、互相補(bǔ)充,共同構(gòu)成了理想意義上的刑事訴訟。

      刑事程序剛?cè)彡P(guān)系之立法表達(dá)

      (一)刑事程序剛?cè)彡P(guān)系的立法關(guān)鍵詞

      《刑事訴訟法》運(yùn)用了大量的高頻詞語(yǔ)來(lái)體現(xiàn)或處理刑事程序的剛?cè)彡P(guān)系。這些詞語(yǔ)時(shí)而體現(xiàn)了程序的嚴(yán)肅性、統(tǒng)一性、權(quán)威性,時(shí)而體現(xiàn)了程序的靈活性、均衡性。在程序剛性方面,典型的立法關(guān)鍵詞有“應(yīng)當(dāng)”“必須”“不得”等。尤其是“應(yīng)當(dāng)”,在《刑事訴訟法》中共出現(xiàn)了398次,相當(dāng)于每95個(gè)字就會(huì)出現(xiàn)一次,涉及條文205個(gè),占總條文數(shù)量的66.5%,在部分章節(jié)(如期間、送達(dá)和立案)中所占的條文比例甚至高達(dá)100%。在程序柔性方面,典型的立法關(guān)鍵詞有“可以”“其他”“等”“有關(guān)”“可能”“重大”“必要”等。其中,“可以”是《刑事訴訟法》中出現(xiàn)次數(shù)較高的關(guān)鍵詞之一,其頻次僅次于“應(yīng)當(dāng)”,高達(dá)210次,相當(dāng)于每179個(gè)字就會(huì)出現(xiàn)一次“可以”。需要說(shuō)明的是,《刑事訴訟法》中能夠體現(xiàn)程序剛性或程序柔性的關(guān)鍵詞還有很多,本文只統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)頻次相對(duì)較高的詞語(yǔ),諸如“嚴(yán)禁”“禁止”“任何”“特殊”,以及各種兜底條款也都在一定程度上反映了刑事程序的剛性或柔性。鑒于篇幅有限,下文主要圍繞“應(yīng)當(dāng)”和“可以”這兩個(gè)最高頻的關(guān)鍵詞來(lái)論述。


      圖1 《刑事訴訟法》中主要關(guān)鍵詞的頻次統(tǒng)計(jì)

      “應(yīng)當(dāng)”一詞在《刑事訴訟法》中有著極為重要的地位,其內(nèi)涵豐富,在限制公權(quán)、保障人權(quán)等方面起著重要的作用。“應(yīng)當(dāng)”是法律規(guī)則的胎記,法律語(yǔ)言使用“應(yīng)當(dāng)”必然產(chǎn)生一項(xiàng)法律義務(wù)。當(dāng)我們說(shuō)一個(gè)人“應(yīng)當(dāng)”做某事時(shí),意味著這個(gè)人做這件事是被法律所規(guī)定了的,其行為方式具有規(guī)范性。在凱爾森看來(lái),法律的本質(zhì)是一種命令,法律規(guī)范是一種絕對(duì)必要形式的意志表示,其以個(gè)別人的行為為意志對(duì)象,通過(guò)文字等形態(tài)加以表示。而最能體現(xiàn)“法律即命令”的文字,便是“應(yīng)當(dāng)”條款,其以居高臨下的姿態(tài),對(duì)行為人施加必須服從的義務(wù),從而達(dá)到規(guī)范的作用。在《刑事訴訟法》中,“應(yīng)當(dāng)”條款多用于公安司法機(jī)關(guān),當(dāng)法律要求公安司法機(jī)關(guān)“應(yīng)當(dāng)”做某事時(shí),意味著公安司法機(jī)關(guān)沒有任何選擇的余地,必須堅(jiān)定地服從,這體現(xiàn)了程序的剛性。如果公安司法機(jī)關(guān)違反了這一義務(wù),便可以認(rèn)為其違反了程序法,需要承擔(dān)一定的法律后果,且這種后果的施加通常以國(guó)家強(qiáng)制力為保障。可見,“應(yīng)當(dāng)”不僅表示公權(quán)力機(jī)關(guān)的職權(quán),還表示其職責(zé),且后者的色彩更為明顯。

      “可以”一詞在《刑事訴訟法》中也有著廣泛的運(yùn)用。從法理上講,法律規(guī)范依照強(qiáng)制程度的不同,可以分為強(qiáng)制性規(guī)范和任意性規(guī)范。“應(yīng)當(dāng)”條款通常屬于強(qiáng)制性規(guī)范,“可以”條款則大多屬于任意性規(guī)范,各主體可以在法律許可范圍內(nèi)按照自己的意愿選擇為或者不為某個(gè)法律行為,體現(xiàn)了刑事程序的柔性特征。在《刑事訴訟法》中,“可以”通常表示授權(quán),包括授予公安司法機(jī)關(guān)以公權(quán)力,以及授予訴訟參與人一定的訴訟權(quán)利。在部分場(chǎng)合,“可以”也用來(lái)表示功能、用途等含義。

      需要說(shuō)明的是,哪怕不運(yùn)用任何關(guān)鍵詞,只是對(duì)相關(guān)問(wèn)題予以留白,也是一種處理剛?cè)彡P(guān)系的重要手段。1979年制定《刑事訴訟法》時(shí),當(dāng)時(shí)的立法者認(rèn)為,刑事訴訟立法應(yīng)當(dāng)秉持“宜粗不宜細(xì)”的原則,其緣由之一是防止司法機(jī)關(guān)辦案束手束腳。在接下來(lái)的三次修法過(guò)程中,“宜粗不宜細(xì)”的原則同樣得到了體現(xiàn),立法者只修改那些必須要改的條文,可改可不改的暫時(shí)不改。有學(xué)者認(rèn)為,這種立法技術(shù)是特定歷史時(shí)期的產(chǎn)物,是立法部門慎重對(duì)待立法內(nèi)容的表現(xiàn),有利于防止立法規(guī)定過(guò)細(xì)導(dǎo)致窒礙難行。筆者認(rèn)為,“宜粗不宜細(xì)”是40年前立法技術(shù)不成熟的結(jié)果,在特定的歷史時(shí)期有其特定的作用,但是隨著立法技術(shù)、法學(xué)理論以及司法實(shí)踐的不斷發(fā)展,法典化時(shí)代已經(jīng)到來(lái),精細(xì)立法已成為可能,不應(yīng)再提倡“宜粗不宜細(xì)”的立法操作。正是由于“宜粗不宜細(xì)”的立法宗旨長(zhǎng)期存在,《刑事訴訟法》即使歷經(jīng)了三次修改,在體系和結(jié)構(gòu)上也遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到嚴(yán)密和細(xì)致的程度,大量規(guī)定極為模糊,導(dǎo)致本應(yīng)“剛性為主、柔性為輔”的特征呈現(xiàn)了較為明顯的柔性色彩。為了應(yīng)對(duì)紛繁復(fù)雜的司法實(shí)踐,司法機(jī)關(guān)不得不制定大量的司法解釋對(duì)《刑事訴訟法》進(jìn)行具體化,擁有了較大的自由裁量權(quán),以適應(yīng)辦案的實(shí)際需要。刑事司法活動(dòng)屬于法律的絕對(duì)保留事項(xiàng),解釋權(quán)應(yīng)當(dāng)牢牢掌握在立法機(jī)關(guān)手上,不能交由司法機(jī)關(guān)自行解釋,否則,必然會(huì)引發(fā)刑事程序剛?cè)彡P(guān)系的紊亂,導(dǎo)致《刑事訴訟法》“該剛的不剛、該柔的不柔”。

      (二)立法關(guān)鍵詞的結(jié)構(gòu)分析

      既然立法者大量使用某些特定的關(guān)鍵詞來(lái)體現(xiàn)和處理刑事程序的剛?cè)彡P(guān)系,那么這些關(guān)鍵詞必然能夠體現(xiàn)某些特定的規(guī)律。法典中有太多的詞語(yǔ)需要分析,下文僅以“應(yīng)當(dāng)”和“可以”為例,初步考察其在《刑事訴訟法》中的使用情況。

      1.主體結(jié)構(gòu)

      “應(yīng)當(dāng)”和“可以”在主體上有明顯不同。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),在《刑事訴訟法》398個(gè)“應(yīng)當(dāng)”中,有371個(gè)“應(yīng)當(dāng)”的主體為公、檢、法等公權(quán)力機(jī)關(guān),占比93.22%;有24個(gè)“應(yīng)當(dāng)”涉及訴訟參與人和其他公民,占比6.03%;還有3個(gè)“應(yīng)當(dāng)”同時(shí)涉及公民和公權(quán)力機(jī)關(guān)。在210個(gè)“可以”中,訴訟參與人和其他公民所占的比例明顯提高,共有54個(gè),占25.71%;70.95%的主體仍為公安司法機(jī)關(guān);還有7個(gè)“可以”屬于兩方都涉及或者其他情形。

      表1《刑事訴訟法》中“應(yīng)當(dāng)”和“可以”的主體統(tǒng)計(jì)


      這一數(shù)據(jù)可以說(shuō)明以下問(wèn)題:其一,刑事程序的主要規(guī)制對(duì)象為公安司法機(jī)關(guān),而不是訴訟參與人,立法者對(duì)刑事程序的要求,主要體現(xiàn)為對(duì)公權(quán)力機(jī)關(guān)剛?cè)岢潭炔煌母鞣N要求。這是因?yàn)椋覈?guó)的訴訟模式以職權(quán)主義為主導(dǎo),當(dāng)事人的參與雖然重要,但不是推進(jìn)訴訟進(jìn)程的核心力量。訴訟程序的啟動(dòng)、推進(jìn)、終結(jié),都牢牢掌握在公權(quán)力機(jī)關(guān)手上。規(guī)范好公權(quán)力機(jī)關(guān)的行為,是規(guī)制刑事程序的重要手段。

      其二,對(duì)公權(quán)力機(jī)關(guān)的要求以剛性的居多,柔性的授權(quán)居少。公安司法機(jī)關(guān)對(duì)這些剛性要求必須服從和遵守,這不僅是公安司法機(jī)關(guān)的職權(quán),更是其職責(zé)所在。當(dāng)然,立法者希冀刑事程序以剛性程序?yàn)橹鲗?dǎo),并不意味著柔性程序不存在任何立法空間,當(dāng)剛性程序無(wú)法實(shí)現(xiàn)訴訟目的或者會(huì)對(duì)案件辦理造成消極影響時(shí),柔性程序就成了立法者的選擇。例如,《刑事訴訟法》第一百三十八條規(guī)定:“進(jìn)行搜查,必須向被搜查人出示搜查證。在執(zhí)行逮捕、拘留的時(shí)候,遇有緊急情況,不另用搜查證也可以進(jìn)行搜查。”該條第二款賦予了偵查機(jī)關(guān)不用搜查證進(jìn)行搜查的權(quán)力,這是權(quán)力,不是職責(zé),不是必須行使的事項(xiàng),是否行使由辦案人員具體裁量。如果決定行使這一權(quán)力,需符合兩個(gè)條件:一是正在執(zhí)行拘留、逮捕,二是遇有緊急情況,否則,偵查機(jī)關(guān)不享有“不用搜查證進(jìn)行搜查”的權(quán)力。但滿足這兩個(gè)條件的,也只是可以“不用搜查證進(jìn)行搜查”,換言之,也可以“用搜查證進(jìn)行搜查”或者“不搜查”。

      其三,對(duì)訴訟參與人和其他公民,以柔性的授權(quán)居多,剛性的要求居少。在這些柔性的授權(quán)條款中,訴訟參與人和其他公民可以任意選擇為或不為某種訴訟行為,以及采取何種方式來(lái)實(shí)施該訴訟行為。對(duì)于公民個(gè)人的授權(quán)條款,法律很少規(guī)定行使條件,公民的選擇余地也較大。相比之下,對(duì)于公權(quán)力機(jī)關(guān)的授權(quán)條款,法律通常會(huì)進(jìn)行一定的條件、范圍等限制。

      其四,剛性規(guī)定和柔性規(guī)定會(huì)被結(jié)合起來(lái)使用,即對(duì)于一項(xiàng)訴訟行為,既賦予刑事訴訟主體一定的權(quán)力,也規(guī)定一定的義務(wù),或者既規(guī)定義務(wù)又賦予其一定的自由裁量權(quán)。例如,《刑事訴訟法》第八十八條規(guī)定:“人民檢察院審查批準(zhǔn)逮捕,可以詢問(wèn)證人等訴訟參與人,聽取辯護(hù)律師的意見;辯護(hù)律師提出要求的,應(yīng)當(dāng)聽取辯護(hù)律師的意見。”在前半句中,人民檢察院可以聽取辯護(hù)律師的意見,也可以不聽取,這是其權(quán)力;但是如果滿足特定情形(辯護(hù)律師提出要求的),聽取其意見則成了人民檢察院的義務(wù)。這種類似的表述還有很多,其立法目的是綜合運(yùn)用剛性手段和柔性手段來(lái)提高刑事程序法的精細(xì)化、規(guī)范化。

      2. 制度結(jié)構(gòu)

      縱觀《刑事訴訟法》全文,“應(yīng)當(dāng)”和“可以”在各章節(jié)的分布有一定的相似性。根據(jù)筆者統(tǒng)計(jì),“應(yīng)當(dāng)”在偵查、一審、強(qiáng)制措施這三章中出現(xiàn)的次數(shù)最多,分別達(dá)62次、52次和49次;“可以”在上述三章中的出現(xiàn)次數(shù)也相應(yīng)較高,分別達(dá)39次、34次、23次。


      圖2“應(yīng)當(dāng)”在《刑事訴訟法》各章中的頻次分布統(tǒng)計(jì)


      圖3“可以”在《刑事訴訟法》各章中的頻次分布統(tǒng)計(jì)

      以上數(shù)據(jù)可以說(shuō)明以下現(xiàn)象:其一,在典型的程序問(wèn)題上,如偵查、一審、強(qiáng)制措施,程序剛性和程序柔性的體現(xiàn)較為明顯。這并不是因?yàn)閭刹椤⒁粚彙?qiáng)制措施三章所占篇幅最大(事實(shí)上這三章中“應(yīng)當(dāng)”和“可以”的密度也是高于整部法律的平均密度的),而是因?yàn)閭刹椤⒁粚彙?qiáng)制措施三章是最能代表刑事程序基本特征的章節(jié),里面有著諸多價(jià)值平衡的問(wèn)題需要法律解決。以強(qiáng)制措施一章為例,公安司法機(jī)關(guān)對(duì)犯罪嫌疑人、被告人施加強(qiáng)制措施必須嚴(yán)格遵循程序法定原則,這對(duì)法律程序的剛性提出了較高的要求。因此,立法者需要盡可能地運(yùn)用精確的語(yǔ)言對(duì)強(qiáng)制措施的條件和程序進(jìn)行細(xì)致規(guī)定。同時(shí),立法者還需要為公安司法機(jī)關(guān)預(yù)留裁量的空間,以確保剛性的程序不至于太過(guò)機(jī)械化。程序剛性和程序柔性并非此消彼長(zhǎng)的關(guān)系,而是相互依存的共生關(guān)系——程序越剛,就越需要配套柔性程序來(lái)提高其適用度;程序越柔,就越需要配套剛性程序來(lái)防止公權(quán)力機(jī)關(guān)濫用裁量權(quán)。

      其二,在制度問(wèn)題上,如管轄、回避、辯護(hù)與代理、證據(jù)等,程序剛性和程序柔性的體現(xiàn)就相對(duì)平淡。這是因?yàn)椋贫葐?wèn)題較程序問(wèn)題更為復(fù)雜,句式和內(nèi)容更加多樣,其主語(yǔ)可能包括人、案件、權(quán)利、義務(wù),并不當(dāng)然以公安司法機(jī)關(guān)的訴訟行為為規(guī)制對(duì)象。例如,《刑事訴訟法》第十九條規(guī)定:“刑事案件的偵查由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行,法律另有規(guī)定的除外。”此處如果表述為“公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)刑事案件進(jìn)行偵查,法律另有規(guī)定的除外”,就會(huì)錯(cuò)把制度問(wèn)題當(dāng)作程序問(wèn)題來(lái)處理。事實(shí)上,在后續(xù)的立案、偵查章節(jié)中,立法者必定會(huì)作出“公安機(jī)關(guān)對(duì)于……案件應(yīng)當(dāng)立案、應(yīng)當(dāng)偵查”的類似規(guī)定,第十九條主要處理的是刑事訴訟的一項(xiàng)基本制度問(wèn)題——刑事案件的管轄。

      其三,法典中還存在與“應(yīng)當(dāng)”“可以”相似或相反的表述,這些相近或相反的關(guān)鍵詞在使用規(guī)律上同“應(yīng)當(dāng)”“可以”類似。在《刑事訴訟法》中,立法者有時(shí)用“必須”來(lái)表達(dá)“應(yīng)當(dāng)”,用“不得”“禁止”和“嚴(yán)禁”來(lái)表達(dá)“不應(yīng)當(dāng)”,這些詞均體現(xiàn)了程序剛性的基本要求。需要說(shuō)明的是,有學(xué)者提出“應(yīng)當(dāng)”和“必須”存在本質(zhì)區(qū)別:一是,“必須”的語(yǔ)氣比“應(yīng)當(dāng)”更加強(qiáng)烈,它強(qiáng)調(diào)實(shí)施者的獨(dú)斷性以及接受者的絕對(duì)服從性;二是,“應(yīng)當(dāng)”多少體現(xiàn)了與決定性理由的關(guān)聯(lián),“必須”在語(yǔ)義中則不太能看出這種理由呈現(xiàn),甚至有些時(shí)候還排斥這種理由呈現(xiàn);三是,“應(yīng)當(dāng)”比“必須”在邏輯上多了一種可能性,即“應(yīng)當(dāng)”句式可以包容但書條款,而“必須”從語(yǔ)氣上排除了例外情形。從語(yǔ)言學(xué)的角度看上述分析似乎成立,但是語(yǔ)義分析不能脫離文本環(huán)境而獨(dú)立存在。在《刑事訴訟法》中,立法者常常將“應(yīng)當(dāng)”和“必須”混用,“應(yīng)當(dāng)”條款的設(shè)置有時(shí)不講任何理由,“必須”條款的設(shè)置有時(shí)也會(huì)規(guī)定例外(如上文談到的《刑事訴訟法》第一百三十八條的無(wú)證搜查)。造成詞語(yǔ)混用的主要原因是立法技術(shù)的落后。《刑事訴訟法》制定于1979年,當(dāng)時(shí)立法者沒有刻意區(qū)分“應(yīng)當(dāng)”和“必須”。在近幾年的立法中,立法者意識(shí)到了這個(gè)問(wèn)題,統(tǒng)一使用“應(yīng)當(dāng)”,不再使用“必須”。

      我國(guó)刑事程序剛?cè)彡P(guān)系之缺陷與誤用

      剛性的程序并不排斥柔性手段的存在,柔性的程序也恰恰需要適度的剛性手段來(lái)進(jìn)行限制,二者理應(yīng)兼顧,不能顧此失彼。我國(guó)現(xiàn)行法律規(guī)范總體上體現(xiàn)了這種“有剛有柔、剛?cè)岵?jì)”的立法理念,但是距離理想版本仍有一定的差距。此外,實(shí)務(wù)部門在一定程度上也存在著對(duì)法律規(guī)范的誤用,導(dǎo)致我國(guó)刑事程序剛?cè)彡P(guān)系在實(shí)踐中進(jìn)一步異化。

      (一)我國(guó)刑事程序剛?cè)彡P(guān)系的立法缺陷

      盡管《刑事訴訟法》中有大量的“應(yīng)當(dāng)”“可以”等能夠體現(xiàn)程序剛性和程序柔性的關(guān)鍵詞,但是,立法技術(shù)的不成熟、不規(guī)范以及法典化編纂程序的缺失等原因,導(dǎo)致現(xiàn)行法律規(guī)范沒有妥當(dāng)?shù)靥幚砗眯淌鲁绦騽傂院腿嵝灾g的關(guān)系,影響了刑事程序價(jià)值的充分實(shí)現(xiàn)。具體而言,現(xiàn)行立法的缺陷包括三個(gè)方面。

      1. 剛而不強(qiáng)

      如上所述,《刑事訴訟法》條文中存有398個(gè)“應(yīng)當(dāng)”、50個(gè)“不得”和29個(gè)“必須”,這些條款對(duì)于維護(hù)刑事程序的剛性起到了重要作用,有助于實(shí)現(xiàn)程序法限制公權(quán)、保障人權(quán)的立法目的。然而,至剛之物未必至強(qiáng),絕大多數(shù)條款沒有規(guī)定違反“應(yīng)當(dāng)”“必須”“不得”所需承擔(dān)的法律后果。因而,這些條款僅具有宣示功能,對(duì)公安司法機(jī)關(guān)的約束力極為有限。要想破此困境,還需從“程序性法律后果”談起。所謂程序性意義上的法律后果,是指對(duì)違反法定程序的訴訟行為在法律上不予認(rèn)可、予以撤銷,或予以補(bǔ)充、修正的法律制度。和實(shí)體法相比,程序法的實(shí)施只能通過(guò)自身來(lái)解決,立法者不可能再制定一部“程序法的實(shí)施法”。因此,立法者必須在那些極易被違反的剛性條款之后,構(gòu)建相配套的程序性法律后果制度,以及針對(duì)這一后果的裁判規(guī)則。有了程序性法律后果,《刑事訴訟法》才能成為具有完整意義上的法律規(guī)范。如果沒有程序性法律后果制度,程序法極易淪為司法機(jī)關(guān)辦案的工具,法定的訴訟程序在司法實(shí)務(wù)活動(dòng)中會(huì)逐漸變得形同虛設(shè)。

      那么,應(yīng)當(dāng)如何構(gòu)建我國(guó)的程序性法律后果制度?不少學(xué)者提議構(gòu)建我國(guó)的訴訟行為無(wú)效制度。陳瑞華教授認(rèn)為:“刑事程序法只要沒有確立旨在宣告違反法律程序的行為無(wú)效的機(jī)制,只要沒有為這種宣告無(wú)效機(jī)制的實(shí)施確立基本的司法裁判機(jī)制,有關(guān)刑事程序規(guī)則就是不可實(shí)施的,也就具有天然失靈的可能性。”此外,還有一些類似的觀點(diǎn)。筆者認(rèn)為,這類觀點(diǎn)存在兩個(gè)缺陷。

      第一個(gè)缺陷是,將違反程序法的法律后果等同于“無(wú)效”,局限了程序性法律后果的效力范圍。即便在民法中,法律行為的效力也至少存在有效、效力待定、可撤銷、無(wú)效等情形,作為違法情形更為復(fù)雜、制裁手段更為豐富的程序法,不應(yīng)只將目光局限于訴訟行為無(wú)效這一種形態(tài)上。例如,退回補(bǔ)充偵查就更接近民法中的“效力待定”,而非無(wú)效。

      第二個(gè)缺陷是,忽視“法定程序”和“違反法定程序之后果”二者之間的聯(lián)系。違反不同的程序,對(duì)應(yīng)的后果當(dāng)然不同,設(shè)置什么樣的后果,必須要回歸法定程序本身,這是程序性法律后果的依據(jù)和根基。只有剛性的程序有程序性法律后果,柔性的程序通常不存在法律后果。訴訟行為無(wú)效理論一方面忽略了作為規(guī)范依據(jù)的“法定程序”本身,另一方面也忽略了制裁手段和違法類型之間的對(duì)應(yīng)性。

      一個(gè)完善的法律規(guī)范應(yīng)當(dāng)具備假定、處理和制裁三個(gè)邏輯要素,但是我國(guó)的“應(yīng)當(dāng)”條款基本都缺乏制裁要素,這意味著公安司法機(jī)關(guān)如果違反規(guī)則,不會(huì)遭受任何的不利后果,最多只是遭到當(dāng)事人和辯護(hù)律師的嚴(yán)厲指責(zé)——這和違反道德面臨的后果并無(wú)差異。法律規(guī)范不同于道德規(guī)范,法律上的“應(yīng)當(dāng)”不同于道德上的“應(yīng)當(dāng)”。法律上的“應(yīng)當(dāng)”是一個(gè)普遍的、客觀的、確定的行為標(biāo)準(zhǔn),這種標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)現(xiàn)以國(guó)家強(qiáng)制力為保障,道德上的“應(yīng)當(dāng)”不以國(guó)家強(qiáng)制力為保障,其實(shí)現(xiàn)主要通過(guò)行為人的自覺,如果行為人拒不實(shí)施某些特定行為,最多只會(huì)面臨道德上的譴責(zé)。盡管哈特認(rèn)為,“當(dāng)社會(huì)群體普遍接受規(guī)則,并且以社會(huì)批判與遵從的壓力支持規(guī)則時(shí),個(gè)人可能會(huì)感受到類似限制或強(qiáng)制的心里經(jīng)驗(yàn)”,但是在中國(guó)的語(yǔ)境下,尤其在刑事司法領(lǐng)域,僅通過(guò)“應(yīng)當(dāng)”條款以及背后的社會(huì)批判來(lái)對(duì)司法機(jī)關(guān)進(jìn)行強(qiáng)制,效果是十分有限的。在《刑事訴訟法》中,公安司法機(jī)關(guān)扮演的角色常常不是國(guó)家本身,而是類似原告的一方,其行為理應(yīng)受到法律規(guī)范的嚴(yán)格約束。公民違法,法律可以通過(guò)民事或行政手段予以制裁;公民犯罪,法律可以刑事手段予以制裁;但是對(duì)于司法機(jī)關(guān)及其工作人員的違法行為,目前很少有相關(guān)法律后果的明文規(guī)定。法諺有云:“無(wú)制裁則無(wú)法律規(guī)則。”不為“應(yīng)當(dāng)”條款設(shè)置法律后果,不僅會(huì)嚴(yán)重削弱剛性程序的實(shí)施與實(shí)現(xiàn),還會(huì)沖擊剛性程序背后所體現(xiàn)的法律價(jià)值。“程序的實(shí)質(zhì)是管理和決定的非人情化,其一切布置都是為了限制恣意、專斷和裁量。”為了實(shí)現(xiàn)這一目的,程序的理性和剛性缺一不可,公權(quán)力機(jī)關(guān)的任何違反程序的行為都應(yīng)受到相應(yīng)的制裁,以避免再次發(fā)生類似行為。

      2. 柔性有余

      我國(guó)刑事程序的第二個(gè)缺陷是柔性有余。刑事程序保持適度的柔性,可以防止司法的機(jī)械和僵化,有利于實(shí)現(xiàn)個(gè)案正義,但是必須保持在一個(gè)適度的范圍內(nèi)。《刑事訴訟法》在很多表述上表現(xiàn)了過(guò)度的柔性,嚴(yán)重侵犯了剛性程序的存在空間,違反了“剛性為主、柔性為輔”的基本前提。

      具體而言,首先,《刑事訴訟法》中存在大量模棱兩可的詞語(yǔ),這些詞語(yǔ)在語(yǔ)義上解釋空間較大,分辨較為困難。除了“可以”以外,還有“其他”“等”“有關(guān)”“可能”“重大”“必要”等詞語(yǔ),這些詞語(yǔ)不僅數(shù)量多,而且類型雜糅,難以區(qū)分。例如,“嚴(yán)重”和“重大”是否含義相同?“可能”究竟指多大程度上的蓋然性?不同條款中的“可能”是否應(yīng)作相同的解釋?2018年《刑事訴訟法》修改時(shí),還增設(shè)了一種全新的用語(yǔ),即第二百零一條中的“一般應(yīng)當(dāng)”。在此之前,《刑事訴訟法》中只有“應(yīng)當(dāng)”一詞,沒有“一般應(yīng)當(dāng)”。加上“一般”二字后,含義變得完全不同,且具體尺度很難精確表述,不利于為司法機(jī)關(guān)工作人員提供準(zhǔn)確的立法指引。實(shí)踐中,法官依據(jù)《刑事訴訟法》第二百零一條推翻檢察官的量刑建議時(shí)有發(fā)生,甚至?xí)呱鷻z法沖突,這背后的根源便在于立法者對(duì)立法語(yǔ)言的選擇欠缺考量。

      其次,有些用詞明顯錯(cuò)誤,不當(dāng)授予了司法機(jī)關(guān)以裁量權(quán)。例如,在一些情形下,立法者使用“可以”來(lái)代替“應(yīng)當(dāng)”。《刑事訴訟法》第二百六十三條規(guī)定:“死刑可以在刑場(chǎng)或者指定的羈押場(chǎng)所內(nèi)執(zhí)行。”從理論上講,“可以”本身便包含了“可以不”的意思,那么該條是否意味著死刑也可以不在刑場(chǎng)或指定的羈押場(chǎng)所執(zhí)行呢?顯然不能如此解釋。執(zhí)行機(jī)關(guān)只能在刑場(chǎng)或指定羈押場(chǎng)所中二選一,而不能選擇其他任何場(chǎng)所,這是執(zhí)行機(jī)關(guān)的職責(zé),而非職權(quán),不具有可裁量的性質(zhì)。因此,這里的“可以”實(shí)質(zhì)上是“應(yīng)當(dāng)”的意思,第二百六十三條中的“可以”實(shí)為一種立法失誤。

      最后,有些用詞混淆相關(guān)概念,削弱了對(duì)當(dāng)事人的權(quán)利保障。例如,《刑事訴訟法》第三十三條規(guī)定:“犯罪嫌疑人、被告人除自己行使辯護(hù)權(quán)以外,還可以委托一至二人作為辯護(hù)人。”這里的“可以”在表示授權(quán)時(shí),相比“有權(quán)”要顯得更加含蓄,有時(shí)會(huì)使權(quán)利主體意識(shí)不到這是自己的一項(xiàng)權(quán)利,從而影響其對(duì)權(quán)利的正當(dāng)行使。類似的條款還有《刑事訴訟法》第三十八條、第三十九條等。“有權(quán)”一詞,相比“可以”顯得更加明確、直接、理直氣壯,不易造成誤解。因此,《刑事訴訟法》中過(guò)多使用“可以”一詞來(lái)表意授權(quán),在立法技術(shù)上是值得斟酌的,大多數(shù)場(chǎng)合都可以直接替換為“有權(quán)”。

      3. 二者缺少融合

      程序剛性和程序柔性并非兩個(gè)孤立的個(gè)體,而是辯證的統(tǒng)一體,理想狀態(tài)的剛?cè)彡P(guān)系應(yīng)當(dāng)是寓剛于柔、柔中帶剛、剛?cè)岵?jì)。正如古語(yǔ)所云:“剛而不柔,脆也;柔而不剛,弱也;柔而剛,韌也。”以此標(biāo)準(zhǔn)來(lái)檢視我國(guó)立法,可以發(fā)現(xiàn)《刑事訴訟法》中還存在大量的剛?cè)彡P(guān)系失調(diào)的地方,現(xiàn)有程序要么過(guò)剛,要么過(guò)柔,沒有真正實(shí)現(xiàn)二者的有機(jī)融合。

      試舉兩類具體表現(xiàn)。其一,《刑事訴訟法》對(duì)某些概念的界定過(guò)于僵硬,缺少?gòu)椥浴@纾缎淌略V訟法》第一百零八條第(四)項(xiàng)規(guī)定:“‘訴訟參與人’是指當(dāng)事人、法定代理人、訴訟代理人、辯護(hù)人、證人、鑒定人和翻譯人員。”然而,2012年和2018年修改的《刑事訴訟法》,增加了有專門知識(shí)的人、合適成年人、值班律師等人的規(guī)定,這些人在保障當(dāng)事人訴訟權(quán)利、推進(jìn)訴訟程序等方面起到了重要作用,但是由于《刑事訴訟法》第一百零八條第(四)項(xiàng)并未對(duì)“訴訟參與人”設(shè)置兜底,這些人依法并不屬于訴訟參與人。造成這一立法漏洞的根源在于立法者在制定本條時(shí),對(duì)概念外延的界定過(guò)于僵硬,缺少概括性,且沒有隨著立法的修改對(duì)這一定義進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整(增設(shè)列舉或增設(shè)兜底)。事實(shí)上,很多概念的內(nèi)涵和外延是會(huì)隨著立法的修改和社會(huì)實(shí)踐的發(fā)展而不斷擴(kuò)充的,立法者很難對(duì)一些法律概念下一個(gè)完美的、絕對(duì)確定的定義,所以在定義中適度引入柔性表述或者兜底要件才是明智的選擇。

      其二,《刑事訴訟法》在某些制度的設(shè)計(jì)上過(guò)于一刀切,缺少層次性。例如,《刑事訴訟法》第二百三十八條確立了程序性制裁制度,即二審法院對(duì)于五種嚴(yán)重違反法定程序的一審裁判,應(yīng)當(dāng)撤銷原判,并發(fā)回重審。這一制度有力地保障了程序法的正確實(shí)施,彰顯了程序法的獨(dú)立價(jià)值。然而,違法審判的行為類型多樣,違法程度不一,對(duì)于一些輕微違法行為,沒有必要撤銷原判,而應(yīng)當(dāng)配以相對(duì)輕緩的制裁措施。第二百三十八條并未考慮到輕微違法的情形,而是一刀切地予以發(fā)回重審。對(duì)于輕微違法,若發(fā)回重審,則會(huì)違反訴訟效益原則和比例原則,但若不作任何應(yīng)對(duì),又會(huì)放縱一審法院的違法行為,不利于維護(hù)程序公正。因此,可以在第二百三十八條之外,適度探索對(duì)一審輕微違法的制裁與救濟(jì)機(jī)制,以實(shí)現(xiàn)刑事程序的剛?cè)岵?jì)、張弛有度。

      (二)我國(guó)刑事程序剛?cè)彡P(guān)系的司法誤用

      我國(guó)刑事程序除了在立法領(lǐng)域存在剛?cè)彡P(guān)系失調(diào)的現(xiàn)象,在司法實(shí)踐環(huán)節(jié)也暴露出諸多問(wèn)題。立法的不完善固然是刑事程序失范的重要原因,但如果司法機(jī)關(guān)秉持著最大的善意對(duì)法律規(guī)范進(jìn)行解釋,仍可以將這一風(fēng)險(xiǎn)降到最低。事實(shí)上,司法機(jī)關(guān)在理解和適用法律時(shí),有時(shí)并不會(huì)從立法者的本意出發(fā),甚至也不從文本出發(fā),而是從辦案實(shí)際出發(fā),做最有利于自身辦案需要的解釋。這種解釋方法缺乏客觀性,極易扭曲和誤用法律條文,不當(dāng)擴(kuò)張了自身的權(quán)力,壓縮了辯護(hù)權(quán)的行使,帶有明顯的傾向性和目的性。有學(xué)者把公安司法機(jī)關(guān)利用其“話語(yǔ)權(quán)”,故意違背《刑事訴訟法》立法原意、曲解法律條文的做法稱為“曲意釋法”。

      司法機(jī)關(guān)對(duì)剛性程序的錯(cuò)誤理解和適用在形式上可以表現(xiàn)為兩個(gè)方面:個(gè)案解釋的誤用和司法解釋的誤用。個(gè)案解釋的誤用,是指辦案機(jī)關(guān)在辦理具體案件的過(guò)程中,曲解法條的規(guī)范性質(zhì)和立法本意,突破剛性條款,不當(dāng)自我授權(quán)或者不當(dāng)限縮當(dāng)事人權(quán)利的行為。試舉一例,職務(wù)犯罪案件移送審查起訴后的會(huì)見問(wèn)題。在2018年《刑事訴訟法》修改之后、2019年《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》出臺(tái)之前的這段時(shí)間里,曾有律師前往看守所申請(qǐng)會(huì)見被拒絕。看守所認(rèn)為,《刑事訴訟法》第一百七十條設(shè)置了人民檢察院對(duì)監(jiān)察機(jī)關(guān)留置案件的14天審查期,在14天審查期結(jié)束之前,案件尚未真正進(jìn)入審查起訴階段,而是監(jiān)察留置階段的延續(xù),因此律師不能介入,不能介入也就不享有會(huì)見權(quán)。這一解釋方案顯然曲解了法律的明文規(guī)定。判斷一個(gè)案件處于何種訴訟階段通常有三個(gè)標(biāo)準(zhǔn),即人、案、事。在這14天的強(qiáng)制措施審查期間,被先行拘留的人不能稱為“被調(diào)查人”,應(yīng)稱為“犯罪嫌疑人”,其被羈押在看守所而非監(jiān)察機(jī)關(guān)的留置場(chǎng)所內(nèi);全部的案卷材料已經(jīng)從監(jiān)察機(jī)關(guān)移送到了人民檢察院;此階段的主要任務(wù)是對(duì)案件審查起訴,而非調(diào)查。《刑事訴訟法》第三十四條規(guī)定:“人民檢察院自收到移送審查起訴的案件材料之日起三日以內(nèi),應(yīng)當(dāng)告知犯罪嫌疑人有權(quán)委托辯護(hù)人。”該條是典型的剛性程序,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守。《刑事訴訟法》也未對(duì)職務(wù)犯罪案件設(shè)置會(huì)見的例外。因此,律師完全可以在14天審查期介入并會(huì)見當(dāng)事人,看守所對(duì)第一百七十條規(guī)定的14天審查期的解讀屬于濫用解釋權(quán)。

      司法解釋的誤用,是指最高司法機(jī)關(guān)在制定抽象性文件時(shí),超越現(xiàn)有剛性程序所設(shè)置的界限進(jìn)行不當(dāng)擴(kuò)權(quán),或者選擇性地使用有利于自身的解釋方案。相比于個(gè)案解釋,司法解釋對(duì)法律關(guān)系的扭曲,具有一種“制度性侵權(quán)”的特征,當(dāng)事人更難發(fā)現(xiàn),也更難獲得救濟(jì)。在個(gè)案解釋中,當(dāng)事人及其律師尚能和辦案機(jī)關(guān)據(jù)理力爭(zhēng),但是在司法解釋有明文規(guī)定的情況下,當(dāng)事人則吃了政策虧,處于“有苦說(shuō)不出”“有冤無(wú)處申”的尷尬境地,這種現(xiàn)象更值得我們重視和警惕。以取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住的期限問(wèn)題為例。強(qiáng)制措施的期限直接涉及被追訴人的人身自由,必須通過(guò)法律的形式明確規(guī)定,且通常采用較為剛性的表述,不允許司法機(jī)關(guān)隨意突破。《刑事訴訟法》第七十九條規(guī)定:“人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)對(duì)犯罪嫌疑人、被告人取保候?qū)徸铋L(zhǎng)不得超過(guò)十二個(gè)月,監(jiān)視居住最長(zhǎng)不得超過(guò)六個(gè)月。”這里立法者以總量控制的方式規(guī)定了司法機(jī)關(guān)采取的取保候?qū)徠谙薏坏贸^(guò)12個(gè)月、監(jiān)視居住期限不得超過(guò)6個(gè)月,這是法律為其設(shè)置的總期限底線,而沒有具體到哪一家司法機(jī)關(guān)分別采取多長(zhǎng)的期限。然而,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部卻各自制定解釋性文件,將《刑事訴訟法》第七十九條解釋為“三機(jī)關(guān)可以分別采取十二個(gè)月的取保候?qū)徍土鶄€(gè)月的監(jiān)視居住”。如《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第一百零二條:“人民檢察院決定對(duì)犯罪嫌疑人取保候?qū)彛铋L(zhǎng)不得超過(guò)十二個(gè)月。”第一百一十二條:“人民檢察院決定對(duì)犯罪嫌疑人監(jiān)視居住,最長(zhǎng)不得超過(guò)六個(gè)月。”《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)刑事訴訟法〉的解釋》(以下簡(jiǎn)稱《最高法解釋》)第一百六十二條第二款:“決定繼續(xù)取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住的,應(yīng)當(dāng)重新辦理手續(xù),期限重新計(jì)算。”如此一來(lái),取保候?qū)徸铋L(zhǎng)可達(dá)36個(gè)月,監(jiān)視居住最長(zhǎng)可達(dá)18個(gè)月。這些司法解釋顯然扭曲了《刑事訴訟法》第七十九條的立法意圖,違反了法律所設(shè)定的剛性程序。

      除了對(duì)剛性程序的突破之外,司法機(jī)關(guān)對(duì)柔性程序也存在不少誤讀和曲解。對(duì)于賦予司法機(jī)關(guān)一定自由裁量權(quán)的法律條款,以及有利于司法機(jī)關(guān)辦案的條款,辦案人員會(huì)傾向于作出擴(kuò)大解釋;對(duì)于限制裁量權(quán)或者不利于司法機(jī)關(guān)辦案的條款,辦案人員會(huì)傾向于作出限縮解釋。例如,《刑事訴訟法》第五十四條中的“行政機(jī)關(guān)在行政執(zhí)法和查辦案件過(guò)程中收集的物證、書證、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料”,辦案機(jī)關(guān)就常常作出擴(kuò)大解釋甚至類推解釋,將部分情形下的言詞證據(jù)囊括在“等”字之內(nèi)。《刑事訴訟法》第五十六條規(guī)定的“刑訊逼供等非法收集的證據(jù)”,辦案機(jī)關(guān)則經(jīng)常作出限縮解釋,不將某些非法取得的證據(jù)解釋進(jìn)“等”字。事實(shí)上,刑事程序法有其獨(dú)特的解釋原理和解釋規(guī)則,即便對(duì)于柔性條款,也可以利用這些原理和規(guī)則將其解釋好,而不能由辦案機(jī)關(guān)不受約束地加以解釋。

      我國(guó)刑事程序改革之未來(lái)展望

      作為刑事程序的兩條主線,程序剛性和程序柔性構(gòu)成了一切刑事訴訟具體制度的方法論基礎(chǔ),在未來(lái)的改革中,立法者必須重視對(duì)程序剛性和程序柔性的構(gòu)建和完善,處理好二者之間的關(guān)系。當(dāng)然,無(wú)論是程序剛性的問(wèn)題還是程序柔性的問(wèn)題,都需要在立法、司法、學(xué)理等維度上同時(shí)發(fā)力、多管齊下,單靠某一方的努力是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。

      (一)剛性程序如何實(shí)現(xiàn)

      要想讓我國(guó)的刑事司法程序回歸剛性的本質(zhì),必須深刻意識(shí)到程序在現(xiàn)代法治建設(shè)中的歷史使命和重要價(jià)值。法律所要保護(hù)的一切美好事物,皆以剛性的程序?yàn)橥庠诒U希辛顺绦颍瑱?quán)利才會(huì)有救濟(jì),自由才會(huì)有節(jié)度,民主才會(huì)有秩序,權(quán)威才會(huì)有制衡。程序不是“手續(xù)”,并非可有可無(wú)的形式要件。正如道格拉斯所言:“程序是劃分法治和恣意的人治之間的根本分野。”程序作為恣意的對(duì)立物,本就是剛性的,柔性只是為了保障程序剛性能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)的必要手段。立法者和司法者在制定法律和適用法律的過(guò)程中,必須牢固樹立程序本位意識(shí),尊重和遵從形式理性,才有可能實(shí)現(xiàn)程序背后所保護(hù)的價(jià)值。

      具體而言,首先,進(jìn)一步加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì),將現(xiàn)行法律中不科學(xué)、不合理的條款予以修改或者廢止。自1996年以后,我國(guó)刑事程序改革越來(lái)越呈現(xiàn)出一種“司法中心主義”的導(dǎo)向,即由司法機(jī)關(guān)主導(dǎo),經(jīng)地方試點(diǎn)與探索后制定司法解釋,最終將相對(duì)成熟的、行之有效的司法解釋上升為法律。認(rèn)罪認(rèn)罰從寬和速裁程序改革便是如此。事實(shí)上,大量的刑事司法制度旨在“將權(quán)力關(guān)進(jìn)籠子”,靠司法機(jī)關(guān)的試點(diǎn)和總結(jié),是很難建立起這一類制度的。對(duì)此,立法者要加強(qiáng)立法過(guò)程的主導(dǎo)性,加大對(duì)獨(dú)立研究的投入,不能過(guò)度依賴司法機(jī)關(guān)。對(duì)于司法機(jī)關(guān)提出的草案或建議,要加大審查力度,多傾聽來(lái)自社會(huì)的聲音,尤其是學(xué)界和律師界的聲音。地方司法機(jī)關(guān)的試點(diǎn),至多只能說(shuō)明該制度具有可行性、可操作性,但不意味著制度本身具有正當(dāng)性。一項(xiàng)制度的正當(dāng)性離不開理論上的論證,正如非法證據(jù)排除、沉默權(quán)等現(xiàn)代刑事訴訟法制度,均不是起源于辦案經(jīng)驗(yàn),而是來(lái)源于裁判文書中的精妙論證。總之,剛性程序的構(gòu)建和完善,離不開立法機(jī)關(guān)的苦心和決心,必須要有一種“壯士斷腕”的勇氣。

      其次,堅(jiān)守刑事司法的形式理性,嚴(yán)格落實(shí)程序法定原則。所謂程序法定原則,又稱法定刑事訴訟程序原則,是指司法機(jī)關(guān)的職權(quán)及其追訴犯罪的程序,只能由立法機(jī)關(guān)所制定的法律預(yù)先明確規(guī)定,司法機(jī)關(guān)及其工作人員不得超出法律設(shè)定的職權(quán)進(jìn)行刑事訴訟活動(dòng),也不得違背法律規(guī)定的程序任意決定訴訟的進(jìn)程。程序法定原則在很多國(guó)家的憲法以及國(guó)際公約中均有體現(xiàn)。例如,法國(guó)1789年《人權(quán)宣言》第7條即規(guī)定:“除非在法律規(guī)定的情況下,并按照法律所規(guī)定的程序,不得控告、逮捕和拘留任何人。”德國(guó)《基本法》第104條第1款規(guī)定:“只有依據(jù)正式法律,并按照法律中規(guī)定的方式,方可限制人身自由。”此外,《歐洲人權(quán)公約》第5條第1款、聯(lián)合國(guó)《公民權(quán)利和政治權(quán)利國(guó)際公約》第9條第1款也都做了類似的規(guī)定。我國(guó)《刑事訴訟法》第三條第二款也有類似規(guī)定。當(dāng)然,程序法定原則只規(guī)制一切限制公民權(quán)利的行為,對(duì)于不涉及公民權(quán)利的行為以及私權(quán)利主體的行為并不適用。如果說(shuō)程序是為防止恣意上了一道保險(xiǎn),那么,程序法定原則便為防止恣意上了雙保險(xiǎn)。控制刑罰權(quán)最好的辦法不是向司法機(jī)關(guān)提倡正當(dāng)程序理念,而是司法機(jī)關(guān)嚴(yán)格遵守法律。程序法定原則背后所體現(xiàn)的是形式理性,其和罪刑法定原則有共同的邏輯基礎(chǔ)。形式理性是一種邏輯判斷,實(shí)質(zhì)理性是一種價(jià)值判斷。一個(gè)法治國(guó)家,應(yīng)當(dāng)在立法過(guò)程中貫徹實(shí)質(zhì)理性,將實(shí)質(zhì)正義的內(nèi)容寫入法典之中,司法活動(dòng)則只能強(qiáng)調(diào)形式理性,即對(duì)法律的邏輯推演與運(yùn)用。

      最后,健全程序性法律后果制度,對(duì)違反剛性程序的行為進(jìn)行系統(tǒng)治理。任何剛性的法律程序一旦缺少法律后果制度,就會(huì)變得不完整,甚至喪失生命力。在理論上,程序性法律后果可以包括程序無(wú)效、程序補(bǔ)正、程序變更和程序終止。所謂程序無(wú)效,指對(duì)于司法機(jī)關(guān)作出的程序性違法行為,宣告其自始無(wú)效的法律制度,如二審法院撤銷原判、發(fā)回一審重審。程序補(bǔ)正,指對(duì)于司法機(jī)關(guān)的輕微違法,尚不足以宣告無(wú)效的,可以要求其采取相應(yīng)的補(bǔ)正措施,如司法機(jī)關(guān)要求偵查機(jī)關(guān)對(duì)瑕疵證據(jù)予以補(bǔ)正,無(wú)法補(bǔ)正的再予以排除。程序變更,指訴訟程序的啟動(dòng)符合法律規(guī)定,但在運(yùn)行中情況發(fā)生了變化,程序應(yīng)當(dāng)作出變更,如變更強(qiáng)制措施、簡(jiǎn)易程序或速裁程序轉(zhuǎn)為普通程序。程序終止,指司法機(jī)關(guān)違反法定程序且導(dǎo)致了程序無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的,應(yīng)當(dāng)宣告程序終止,如對(duì)已過(guò)追訴時(shí)效的案件不立案、撤銷案件、不起訴或者終止審理。當(dāng)然,《刑事訴訟法》對(duì)上述措施的配置只是初步的、有限的,《刑事訴訟法》中大量的剛性程序仍然缺乏相配套的程序性法律后果。筆者認(rèn)為,每一個(gè)“應(yīng)當(dāng)”“必須”“不得”都應(yīng)盡可能地配置若干相對(duì)應(yīng)的寬嚴(yán)程度不同的程序性法律后果,可以通過(guò)立法技術(shù)將一些法律后果適當(dāng)“合并同類項(xiàng)”,但必須有所對(duì)應(yīng),不能無(wú)法可依。法律后果要具體、明確、可行,不能模糊不清,而且要盡可能多元化,防止一刀切。對(duì)于實(shí)踐中較為突出的問(wèn)題(例如超期羈押、侵犯辯護(hù)權(quán)等),可以在剛性程序條款之后設(shè)置單獨(dú)的法律后果。對(duì)于問(wèn)題不太突出或者幾類較為相似的程序,可以專門設(shè)置一個(gè)條文來(lái)規(guī)定其法律后果。程序與后果是否放置在同一個(gè)法律條文中無(wú)關(guān)緊要,但必須要能夠?qū)?yīng)起來(lái),切勿只有剛性程序,而缺少相應(yīng)的法律后果。

      (二)柔性程序如何制約

      任何法律都難以實(shí)現(xiàn)絕對(duì)的剛性,法律中的部分規(guī)定需要通過(guò)柔性的方式為司法者預(yù)留自由裁量的空間,刑事程序法也不例外。與剛性程序相比,柔性程序的運(yùn)行樣式和作用機(jī)理顯得更為復(fù)雜。對(duì)待柔性程序,不能一味地否定,要分情況對(duì)待。

      首先,對(duì)于那些完全沒有必要存在的柔性條款,立法者需要盡快修改或者廢止。抽象有余,精細(xì)不足,為立法之大忌,刑事司法尤為如此。“宜粗不宜細(xì)”只是改革開放初期暫時(shí)的立法策略,進(jìn)入新時(shí)代,建設(shè)更高水平社會(huì)主義法治國(guó)家要求更加科學(xué)的立法技術(shù)。立法者對(duì)立法內(nèi)容了解不全面,以及對(duì)司法實(shí)踐的擔(dān)憂,會(huì)使其變得相對(duì)保守、謹(jǐn)慎,但是這些想法終究會(huì)隨著理論研究的推進(jìn)和司法實(shí)踐的探索而被逐漸消除。40余年來(lái),刑事訴訟的理論研究不斷深入,司法實(shí)踐也穩(wěn)步推進(jìn),立法機(jī)關(guān)要想獲取相關(guān)案例、數(shù)據(jù)已是易如反掌。在此背景下,立法者需要適時(shí)啟動(dòng)一次全面的修法,對(duì)立法詞語(yǔ)進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)整,使之精確化,對(duì)重要但不合理的司法解釋加以修改并上升為立法。例如,對(duì)于一些不當(dāng)賦權(quán)的“可以”,需改為“應(yīng)當(dāng)”或適當(dāng)刪減;對(duì)于一些涉及訴訟參與人權(quán)利的“可以”,需改為“有權(quán)”;對(duì)于一些兜底條款,需同時(shí)規(guī)定一些要件使其具體化、精確化。對(duì)這些模糊的用語(yǔ)進(jìn)行最大限度的界定和細(xì)化,可以增加規(guī)范的可操作性,從而達(dá)到限制司法機(jī)關(guān)自由裁量權(quán)的立法目的。

      其次,推動(dòng)刑事訴訟法教義學(xué)的發(fā)展,對(duì)個(gè)案解釋提供指引和約束。柔性程序呈現(xiàn)“制定易、適用難”的特點(diǎn),加之部門利益的引導(dǎo),司法機(jī)關(guān)在實(shí)踐中可能曲解和誤用法律條文,行使司法裁量權(quán)過(guò)程中可能壓縮、侵犯公民的個(gè)人權(quán)利,影響刑事程序的法治化建設(shè)。要想破此困境,一方面要提高執(zhí)法人員的法律素質(zhì)和辦案能力,另一方面也要系統(tǒng)發(fā)展刑事訴訟法教義學(xué),通過(guò)學(xué)界的不斷努力,逐漸形成具有影響力的解釋規(guī)則、解釋方法和解釋案例,供辦案機(jī)關(guān)參考,為實(shí)踐操作提供指引。世上本沒有完美無(wú)缺的立法,更何況,即使制定得再完美,立法也有解釋、適用的問(wèn)題。法教義學(xué)是以法律文本為依據(jù),依照法律規(guī)范的內(nèi)在邏輯和體系要求解釋、應(yīng)用及發(fā)展法律的做法。形式法治追求法律至上,但被當(dāng)作至上權(quán)威的法律并不會(huì)自己解決個(gè)案,而是要通過(guò)法官和其他法律人的解釋和適用。法教義學(xué)正是一套約束法律判斷,避免恣意,避免法律外因素對(duì)法律判斷的影響,保證形式公正的基本工具。然而,一直以來(lái)刑訴法學(xué)界更為重視頂層設(shè)計(jì)環(huán)節(jié),對(duì)策研究極為豐富,司法適用(法律解釋)方面相對(duì)薄弱。“徒法不足以自行”,如果只有立法環(huán)節(jié)的制度設(shè)計(jì),而無(wú)司法環(huán)節(jié)的適用配套,很容易出現(xiàn)立法文本與司法實(shí)踐脫節(jié)的“兩張皮”現(xiàn)象。法律解釋正是法律適用的組成部分,脫離了法律解釋,刑事訴訟立法和刑事訴訟理論再怎么發(fā)達(dá),也會(huì)成為空中樓閣。正如有學(xué)者所言:“認(rèn)真對(duì)待《刑事訴訟法》的方法就是努力把《刑事訴訟法》解釋好,而不是一味地批評(píng)它,或修改它。”發(fā)展刑事訴訟法教義學(xué),一方面可以限制司法機(jī)關(guān)的裁量權(quán),防止辦案人員通過(guò)恣意解釋法律來(lái)侵犯公民權(quán)利;另一方面可以發(fā)展法律、續(xù)造法律,以實(shí)踐推動(dòng)立法,豐富以實(shí)踐為中心的司法規(guī)律和理論學(xué)說(shuō)。

      最后,對(duì)司法解釋的制定進(jìn)行規(guī)制,防止司法機(jī)關(guān)“越權(quán)立法”。任何一部法律都不可能做到完美無(wú)瑕,必然有很多不夠細(xì)致、周密的地方。司法解釋具有使立法概括的內(nèi)容具體化甚至彌補(bǔ)立法罅漏的作用,遽言廢除為時(shí)尚早。但是在當(dāng)前語(yǔ)境下,公檢法三機(jī)關(guān)制定抽象性司法解釋時(shí)存在違反程序法定原則的現(xiàn)象,且司法機(jī)關(guān)在制定司法解釋時(shí)很少像立法者那般公開征求意見,較少傾聽學(xué)界和律師界的意見。在這種不規(guī)范不透明的程序下,司法解釋自我擴(kuò)權(quán)、侵犯當(dāng)事人權(quán)利的現(xiàn)象就難以避免。辦案人員很難對(duì)司法解釋做實(shí)質(zhì)判斷,而通常在形式判斷后直接適用。學(xué)界固然可以提倡司法者使用法教義學(xué)的方法,選擇其他法律規(guī)范進(jìn)行漏洞填補(bǔ),但這種做法在實(shí)務(wù)界進(jìn)行推廣具有相當(dāng)?shù)碾y度。問(wèn)題的根源仍然在于司法解釋本身,應(yīng)通過(guò)法治化的途徑對(duì)司法解釋的權(quán)限和程序進(jìn)行控制。司法解釋必須從法律文本出發(fā),嚴(yán)格遵守解釋的界限;解釋的對(duì)象應(yīng)當(dāng)是法律文本中存有疑義的地方,而不是另起爐灶;應(yīng)避免過(guò)度解釋,尤其不能作有損于公民權(quán)利的解釋;對(duì)于法律保留的事項(xiàng),不應(yīng)作任何解釋;對(duì)于確有必要解釋又有超越法律嫌疑的,應(yīng)提請(qǐng)立法者作立法解釋或者修改法律。此外,還應(yīng)及時(shí)建立健全司法解釋的備案審查機(jī)制。對(duì)于柔性程序,如何將抽象化的立法具體化,有時(shí)還需結(jié)合具體的案件來(lái)判斷,案件情形不同,解釋出的結(jié)論有時(shí)會(huì)相差甚遠(yuǎn),此時(shí)不宜輕易上升為司法解釋。

      結(jié)語(yǔ)

      法治是一種規(guī)則之治。一切規(guī)則都需要有一定的韌性,這種韌性需要在絕對(duì)剛性和絕對(duì)柔性之間保持一個(gè)最佳狀態(tài)。作為限制公民憲法性權(quán)利的司法程序,刑事程序理應(yīng)呈現(xiàn)“剛性為主、柔性為輔”的特征,這是限制公權(quán)、保障人權(quán)的價(jià)值基礎(chǔ)所決定的。然而,通過(guò)本文的研究可以得出,無(wú)論是宏觀上還是微觀上,剛性的程序離不開柔性的規(guī)定,柔性的程序也必須配以剛性的約束。刑事程序的剛與柔,猶如車之兩輪、鳥之兩翼,互相扶持、互相促進(jìn),共同推動(dòng)程序法治的實(shí)現(xiàn)。在未來(lái)的改革中,頂層設(shè)計(jì)者需重視刑事程序的韌性問(wèn)題,運(yùn)用規(guī)范化的法律術(shù)語(yǔ)和法律解釋路徑,平衡好程序剛性和程序柔性之間的關(guān)系。

      當(dāng)然,本文的研究也存在一定局限。考察刑事程序剛?cè)彡P(guān)系的一個(gè)重要內(nèi)容,是對(duì)具體法律規(guī)范、法律術(shù)語(yǔ)進(jìn)行解釋分析。這種解釋工作極為龐雜,需要更多的精細(xì)化研究來(lái)支撐。在目前刑事訴訟法解釋學(xué)不昌的環(huán)境下,未來(lái)的研究任重道遠(yuǎn),需要更多的力量投入。即便提出了成熟的解釋學(xué)理論,如何說(shuō)服實(shí)務(wù)部門接受也是一個(gè)棘手的問(wèn)題。目前由公檢法三機(jī)關(guān)分別解釋的路徑是不可取的。這樣的法解釋不僅扭曲了刑事程序原本的剛?cè)彡P(guān)系,更弱化了公民應(yīng)有的權(quán)利。

      研究法律問(wèn)題不能空談理論,也不能就事論事,而是要實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象、規(guī)范、理論三者的有機(jī)融合,要運(yùn)用系統(tǒng)性的理論作為支撐,揭示法律規(guī)范背后的原理、規(guī)律,對(duì)法律的具體應(yīng)用作出妥當(dāng)?shù)姆治觯罱K解決實(shí)踐中的具體問(wèn)題。法律是用語(yǔ)言書寫的,語(yǔ)言是法律的載體和靈魂。法律問(wèn)題,首先是語(yǔ)言文字的解讀問(wèn)題,是立法用語(yǔ)的解釋問(wèn)題,而這正是法教義學(xué)或法解釋學(xué)所承載的歷史使命。“法律自頒布之后便與立法者脫離而成為一種客觀獨(dú)立的存在,其往往比創(chuàng)造它的人更聰明。”只有刑事訴訟法教義學(xué)不斷發(fā)展,刑事訴訟的各種理論才能保持旺盛的生命力,否則,再精細(xì)的理論最終都會(huì)淪為無(wú)本之木、無(wú)水之源。

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      《法治社會(huì)》2026年第3期目錄

      【學(xué)術(shù)專論】

      1.法學(xué)的知識(shí)地圖

      陳景輝

      2.論社會(huì)保險(xiǎn)待遇給付的公私二元構(gòu)造

      胡敏潔

      【《生態(tài)環(huán)境法典》實(shí)施專題】

      3.《生態(tài)環(huán)境法典》中的“責(zé)任主體”:概念內(nèi)涵與規(guī)范意蘊(yùn)

      林瀟瀟

      4.《生態(tài)環(huán)境法典》的生態(tài)民生觀及其體系化表達(dá)

      張璐

      5.《生態(tài)環(huán)境法典》核聚變監(jiān)管條款的規(guī)范內(nèi)涵與體系展開

      胡幫達(dá)

      【《刑事訴訟法》第四次修改專題】

      專題絮語(yǔ)

      《刑事訴訟法》第四次修改的問(wèn)題意識(shí)與改革關(guān)切

      陳光中

      6.數(shù)字時(shí)代偵查監(jiān)督的實(shí)踐考察與優(yōu)化路徑

      ——以《刑事訴訟法》第四次修改為背景

      胡雨晴

      7.第四次《刑事訴訟法》修改背景下罪錯(cuò)未成年人先議制度的本土化構(gòu)建

      曲藝奇

      【青年法苑】

      8.論刑事程序的剛性與柔性

      蔡元培

      9.智慧法院建設(shè)中數(shù)據(jù)處理的風(fēng)險(xiǎn)審視與法治因應(yīng)

      ——基于數(shù)據(jù)生命周期理論

      劉明鑫

      10.信息權(quán)利沖突中的比例原則適用:反思與重構(gòu)

      徐崇凱

      11.刑事領(lǐng)域環(huán)境恢復(fù)性司法的規(guī)范定位、價(jià)值闡明與制度建構(gòu)

      程騁、黃弘毅

      《法治社會(huì)》(雙月刊)是在廣東省法學(xué)會(huì)長(zhǎng)期編輯出版《廣東法學(xué)》內(nèi)刊基礎(chǔ)上創(chuàng)辦的公開出版發(fā)行的法學(xué)學(xué)術(shù)理論刊物。辦刊宗旨為:立足廣東、面向全國(guó),及時(shí)報(bào)道廣東及全國(guó)法學(xué)法律界最新研究成果,傳播最新法治信息,交流最新學(xué)術(shù)思想,促進(jìn)法學(xué)研究成果的轉(zhuǎn)化應(yīng)用,為我國(guó)社會(huì)主義法治建設(shè)和法學(xué)研究事業(yè)的繁榮發(fā)展服務(wù),為建設(shè)法治中國(guó)、法治廣東服務(wù)。

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